Понятие и объекты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность 1 понятие интеллектуальной собственности

Вторая (точнее - первая) часть моего опуса про интеллектуальную собственность. Очень панковская. Думаю, после прочтения ее меня погонят и учебникописателей окончательно и бесповоротно.

Снова просьба ко всем читающим: Покритикуйте. Тех кто разбирается в предмете прошу оценить содержание, тех кто не разбирается - стиль и доступность изложения. Также приветствуются философствования на смежные темы.

Понятие ‘’интеллектуальной собственности’‘

Происхождение термина ’`интеллектуальная собственность’‘. Его содержание в области правовой, экономической, политической. ВОИС

Три смысла интеллектуальной собственности.

Понятие “ интеллектуальная собственность ” стало широко распространяться в мире с 60-х годов XX века, после учреждения в 1967 году Всемирной Организации Интеллектуальной собственнсти. Само слово, конечно, иногда употреблялось и ранее, в политической полемике и в специализированных юридических сочинениях (наряду с более узкими терминами “ промышленная собственность” , принятым для обозначения патентов, торговых знаков и производственных секретов и “литературная собственность ”, обозначающим авторские права). Однако в лексикон широкой публики слово вошло только в последние 30-40 лет.

При этом диапазон сущностей, смыслов и их оттенков обычно подразумеваемых при исользовании слова “интеллектуальная собственность” весьма широк, и произвольным образом меняется в зависимости от профессии, жизненного опыта и даже настроения употребляющего его человека. В общем, можно выделить три основных значения этого слова, в зависимости от области употребления - юридическое, экономическое, и политическое.

В юридическом языке слово “интеллектуальная собственность” является синонимом для так называемых исключительных прав - специального вида гражданских прав на выполнение действий с определенного рода абстрактными объектами, являющихся монополией (собственно, исключительным правом) определенного лица (правообладателя) - как правило создателя (в некотором, определенном законом, значении) этого объекта, или его правопреемника.

Исторически сложилось так, что государство, в лице монархов, вознаграждало и поощряло изобретателей монопольными правами на использование их изобретений. С одной стороны это позволяло проявить щедрость, не напрягая излишне вечно пустую государственную казну. С другой - предполагалось, что это наиболее справедливая форма вознаграждения, в том смысле, что количество вырученных изобретателем денег будет соответствовать общественной полезности и востребованности изобретения (Последнее и тогда выглядело сомнительным, но куда проще подвести обоснование под существующую успешную практику, чем изобретать нечто совершенно новое). Аналогично дело обстояло и с вознаграждением авторов литературных сочинений (первоначально - только книг), с тем добавлением, что здесь также немаловажную роль играли соображения цензуры. Гораздо легче договориться с одним-единственным автором, чем изыскивать методы убеждения сотни вольных печатников по всей стране.

Когда, после великих демократических революций XVI-XIX веков были отменены прочие государственно-дарованые монополии, система исключительных прав стала прочно ассоциироваться с вознаграждением за творческие достижения. Позднее сюда прсоединили и некоторые другие отношения, построенные на тех же организационных принципах, такие как законодательство о товарных знаках.

В Гражданском Кодексе Российской Федерации

“исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации”
упоминаются как особый вид гражданских прав, наряду с личными и вещными правами.

В уставе Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности говорится

Интеллектуальная собственность означает творения человеческого разума: изобретения, литературные и художественные произведения, символику, названия, изображения и образцы, используемые в торговле.

Интеллектуальная собственность подразделяется на две категории:

  • промышленная собственность, которая включает изобретения (патенты), товарные знаки, промышленные образцы и географические указания источника происхождения;
  • и авторское право, которое включает литературные и художественные произведения, такие как романы, стихи и пьесы, фильмы, музыкальные произведения; и произведения изобразительного искусства, такие как рисунки, картины, фотографии и скульптуры, а также архитектурные сооружения. Смежные права включают права артистов-исполнителей на их исполнения, права производителей фонограмм на их записи и права вещательных организаций на их радио и телевизионные программы.

Более подробно исключительные права будут рассмотрены в третьей лекции.

В экономическом языке слово “интеллектуальная собственность” является образным выражением для так называемых “ нематериальных активов ” (intangible assets). То есть той части капитала предприятия, которая необходима для создания его дохода, требует затрат на свое создание и/или содержание, но не выражена ни в каких материальных обьектах - за возможным исключением правоустанавливающих документов.

В первую очередь в число обьектов интеллектуальной собственности в экономическом смысле входят, конечно, принадлежащие предприятию исключительные права - “интеллектуальная собственность” юристов. Но не только. Важной, а в некотором смысле и исторически первой формой нематериальных активов являются торговые и промышленные тайны. Они тоже охраняются законом, хоть и не так, как исключительные права.

Иногда к нематериальным активам причисляются и более тонкие сущности, уже и совсем не имеющие прямого выражения в законодательстве. Как, например, круг деловых партнеров, деловая репутация, квалификация сотрудников.

Для того, чтобы понять, как образуются нематериальные активы, следует вспомнить некоторые основные политэкономические понятия.

Капиталом предприятия называется совокупность ценностей (зданий, оборудования, сырья и материалов на складах, зарплаты наемных работников), необходимых предприятию для производственного процесса и, соответственно, получения прибыли. Также капиталом называется суммарная денежная оценка этого имущества.

С другой стороны, рыночной капитализацией (market capitalization) предприятия называется цена его на рынке как целого, а для акционерной компании - суммарная цена всех акций компании. Нематериальные активы начинают играть роль в том, на сегодняшний день достаточно типичном случае, когда рыночная капитализация оказывается значительно и стабильно больше суммарной стоимости всех обычных, “материальных” капиталов фирмы. Остаток цены назначается различным нематериальным активам, распределяясь в соответствии с их местом в прибыли предприятия. Рассмотрим это подробнее.

Прибыль - это разница между доходами и расходами. Норма прибыли - отношение прибыли, полученной за некоторый период времени (обычно год), к величине капитала на начало этого периода. В капиталистическом обществе, нормы прибыли различных предприятий колеблются, при прочих равных условиях, вокруг одной и той же величины - средней нормы прибыли по отрасли, региону или национальной экономике. Механизм этого различается в зависимости от состава капитала.

Самый простой - когда для производства товара достаточно приложить труд к имеющимся материалам и оборудованию (иными словами, овеществленному прошлому труду), приобретаемым на свободном рынке. Представим, ччто торговля этим товаром оказывается значительно и систематически более выгодным, чем торговля другими товарами. Естественным образом, в более выгодную отрасль будут стремиться большее количество предпринимателей и их капиталов, понижая - вследствии конкуренции, увеличения предложения и снижения цен - прибыльность производства этого товара и повышая - вследствии оттока капиталов - прибыльность всех остальных бизнесов. И так - до тех пор, пока прибыли не станут приблизительно равны (с точностью до других факторов, которые сейчас обсуждать не будем).

Однако, такая простая ситуация встречается в современном капитализме далеко не всегда. Очень часто существнные составляющие прибыльности бизнеса либо вовсе недоступны конкурентам, либо существуют в ограниченном количестве, значительно меньшем, чем число желающих принять участие в выгодном бизнесе.

Типичным и наиболее хорошо изученным экономической наукой случаем такого положения является земля и частная собственность на нее. Хозяин плодородной пойменной пашни выращивает больше хлеба и выручает больше денег, чем владелец песчаного косогора. Тот, в чьих землях лежат единственные в округе залежи руды, имеет значительное преимущество при выплавке стали перед свими соседями. Ну и, поскольку самого количества пригодной к использованию земли в большинстве стран недостаточно для всех желающих, а “изготовить” ее дополнительно возможности нет, то человек, владеющий землей имеет преимущество перед тем, у кого ее нет.

Те дополнительные доходы, которые получает собственник земли в силу своего владения, называются рентой . В обществе с развитым денежным оборотом рента может быть, и часто бывает, физически и юридически отделена от собственно предпринимательского дохода, таким образом, что предпринимателем является один человек, а получателем ренты - другой, собственник земли. Именно такой ситуации соответствует слова “рента” и “рантье” в обыденной речи. Однако, ничто не мешает кому-либо быть одновременно и предпринимателем (фермером, горнопромышленником) и получателем ренты. По ее происхождению, различают две формы ренты - дифференциальную (или относительную) ренту и абсолютную ренту. Хотя на практике оба вида, как правило, сочетаются, механизмы их обазования различны.

Дифференциальная рента - добавочный доход, вызванный большим плодородием или лучшим расположением земли. Ну или качества чего-то другого. Производители, владеющие землей разной плодородности продают свою продукцию на одном и том же рынке, по одной и той же цене. При этом, владелец наихудшей (из тех, что все еще остаются на рынке) земли получает нормальную коммерческую прибыль - иначе он бросил бы эту землю и занялся чем-нибудь еще. У владельца же более плодородной земли издержки производства на единицу товара меньше, и прибыль, соответственно больше. На величину дифференциальной ренты.

Абсолютная рента - дополнительный доход, вызванный ограниченностью земли или других природных ресурсов и частной собственностью на них. Даже и неплодородный участок земли имеет собственника, который не обязан давать кому-либо пользоваться им безвозмездно. Величина получаемой им платы пропорциональна нехватке земли, доле неудовлетворенных поторебностей в ней. Там где земли больше, чем желающих производить на ней, в малозаселенных территориях, абсолютная рента отсутствует. Наоборот, в центрах больших городов, где на каждый кусок горизонтальной поверхности найдется множество претендентов, абсолютная рента высока.

Иногда выделяют в качестве отдельного класса монополистическую ренту , обусловленную собственностью на уникальный ресурс или обьект, ставящую обладателя этого обьекта в выделенное положения по сравнению со всеми остальными. Именно этот вид ренты интересует нас более всего, поскольку он соответствует принципу действия исключительных прав. Однако, в экономико-теоретическом отношении монополистическую ренту удобнее рассматривать как частный, предельный случай абсолютной и|или дифференциальной ренты. Такой взгляд дает более ясное понимание механизма дохода и его места в общей экономической картине.

В этом случае норма прибыли также выравнивается. Но на этот раз не путем конкуренции и уменьшения цен, а путем соответствующего увеличения номинальной цены приносящего ренту ресурса, земли. То есть, ценообразование для монопольных, или вообще конечных и ограниченных ресурсов, как бы зеркально отражает ценообразование товаров обычных. Вместо того, чтобы формировать доход на основании цены производства, величины истраченного капитала - цена ресурса формируется как капитализированная рента , величина некоего фиктивного денежного капмтала, который принес тот же самый доход, что приносит рента, при текущей величине банковского процента.

Еще сложнее становится дело, когда источником ренты являются не внешние по отношению к обществу природные условия и ограничения, а - как в случае исключительных прав - нормы, установленные самим же обществом, изменяемые, создаваемые и уничтожаемые по воле людей. Экономическая система приобретает обратную связью С одной стороны, рента, полученную в результате эксплуатации нематериальных активов, направляется на создание новых, еще более выгодных нематериальных активов. Это, в общем-то, одна из основных целей создания исключительных прав - стимулировать творческую активность. Однако упорный труд по созданию художественного шедевра или гениального изобретения не всегда оказывается единственным путем получения ценных нематериальных активов. С другой стороны - конкуренты, в борьбе за выживание начинают наращивать уже свою интеллектуальную собственность, вынуждая бывшего монополиста выступать уже в роли платящего ренту покупателя.

Вскользь замечу, что капитализации, денежной оценке и включению в коммерческий оборот подвержены не только законодательно установленные исключительные права, но и вообще любая привилегия, преимущество, оказываемая властью коммерческому предприятию, систематическаое или индивидулальное, законное или не совсем законное или даже совсем незаконное.

Иногда встречается представление об обороте исключительных прав как о некоей области производства, создающей новую стоимость и общественное богатство наравне с с промышленностью и сферой услуг. Это неверно. Конечно, товары и услуги, вовлеченные в, скажем, издательский бизнес, обладают вполне определенной стоимостью. Однако сами манипуляции и сделки с правами и лицензиями становятся возможным не вследствии создания новых потребительских благ, а напротив, вследствии дефицита, ограниченности этих благ.

Интеллектуальную собственность является законодательным инструментом для перераспределения прибыли между различными отраслями промышленности. Вопреки иногда высказывающимся* утверждениям, увеличение или уменьшение доходов от “продажи” интеллектуальной собственности, равно как и денежного выражения ее самой, никак (с точностью до международной торговли, о чем позже) не влияет на суммарный доход нации. Увеличению прибыльности одних предприятий здесь соответствует полностью компенсирующее их уменьшение прибыльности других.

Конечно, далеко не так безразличен вопрос интеллектуальной собственности самим предприятиям. В современной экономике наличие нематериальных активов давно уже не является привилегией какой-нибудь одной группы фирм. Взаимные обязательства и выплаты, связанные с исключительными правами и прочими нематериальными акт стали в последние десятилетия настолько повсеместными, что и здесь после всех взаиморасчетов участники рынка зачастую оказываются практически “при своих”. Но предприятие, которое не использует или недостаточно использует имеющееся у него возможности для получения и эксплуатации исключительных прав, или же вовсе не имеет таковых - получает доход, не только меньший, чем у других предприятий, но даже и меньший, чем оно получило бы при полном отсутствии института исключительных прав.

Неудивительно поэтому, что предприятия все чаще приобретают и используют исключительные права не столько для получения ренты, сколько напрямую для защиты от чужих исключительных прав. Широко распространенной является практика собирания колоды “оборонительных патентов”, которые берутся не в целях приобретения монополии (исключительных прав) на новую технологию, и не ради лицензионных отчислений, а исключительно в качестве защитного оружия на случай, если кто-нибудь другой предьявит им патентный иск. Действуют эти оборонительные патенты трояким образом. Во первых, они гарантируют, что на данное техническое решение не будет выдан патент никому другому. Во вторых, наличие большого количества патентов дает возможность участия в “патентных пулах” - обьединениях нескольких крупных фирм, каждая из которых может свободно пользоваться патентованными технологиями всех остальных. В третьих, если кто-то из конкурентов все-таки подаст в суд патентный (или иной) иск, оборонительный патент дает возможность предьявить встречные претензии и принудить противника к мировому соглашению.

Другим распространенным видом чисто оборонительного использования исключительных прав является Движение Свободных Программ и копилефт. Копилефт (“авторское лево”) - юридический инструмент, использующий предоставляемые авторским правом (копирайтом), возможности, для достижения целей, противоположных прямому, обычному применению копирайта. То есть создания некоторой сферы деятельности и некоторого множество текстов программ, распространение которых не ограничено, но которыми невозможно воспользоваться для получения односторонних конкурентных преимуществ.

Определенное значение приобретает также и вторичная функция нематериальных активов. То есть ценность патента или торговой марки состоит уже не только в том, что оно дает исключительное право, преимущество перед конкурентами. Владение обширными и|или знаменитыми нематериальными активами способствует престижу организации, добавляет ей очков в биржевой котировке, в роли получателя займа или инвестиций даже если сами эти активы в текущем бизнесе практически не участвуют.

В политической сфере слова “интеллектуальная собственность” имеют гораздо более широкий и неопределенный смысл, ввиду того, что здесь они используются для описания не столько фактически сложившихся отношений, сколько интересов и намерений субьектов политики. То есть “интеллектуальной собственнстью” здесь может называться и часто называется не то, на что уже установлены исключительные права (как у юристов) и не то что приносит ренту (как у экономистов), а то, что, по мнению говорящего, должно быть быть обложено исключительным правом, рентой или чем-то неопределенным в том же роде. Предметом, вокруг которого идут эти игры, является все та же вечная тема: характерное для развитого общества разделение труда и вытекающее из этого разделения общественное неравенство.

Международное разделение труда, помноженное на разницу в политическом и техническом развитии привело к тому, что практически все технические нововведения, а также большинство произведений массовой культуры создаются в очень небольшом числе наиболее технически развитых (и одновременно - наиболее богатых стран). Доля национального дохода, затрачиваемая этими странами на культуру и науку значительно превышает доли других стран, может быть даже вместе взятых. Конечно, главным образом потому, что они одни могут себе это позволить. Однако, ничего удивительного в сушествовании настроения, по которому и жители менее развитых стран должны платить свою долю в затратах на нововведения. Или, иначе, платить тоу же ренту на интеллектуальный капитал, что и их коллеги из стран более развитых. Соотвественно, ведется пропаганда за принятие развивающимися странами законов обширных исключительных прав.

Во внутриполитической области похожее соотношение имеется и между различными отраслями. Только здесь речь идет не об абсолютном богатстве, а лишь о доле “интеллектуальной собственности” в основном капитале. Которая может быть увеличена, например, введением новых исключительных прав.

Ввиду такой неопределенности и разнобоя в значениях, крайне не рекомендуется использовать термина “интеллектуальная собственность” за пределами узкого круга специальных вопросов, где его значение определенно и очевидно.

История интеллектуальной собственности.

В историческом отношении развитие интеллектуальной собственности и исключительных прав можно разделить на четыре периода.

Доисторический период - с древнейших времен до XVIII века. “Интеллектуальной собственности” в современном ее понимании еще не существует. Исключительные права имеются в изобилии, благо концепция прав человека еще не изобретена, и право заниматься любым промыслом по своему усмотрению еще не было само собой разумеющимся, да и вообще было далеко не у всех. Приобретая, с королевского соизволения или выкупая у городского цеха, право зарабатывать той или иной профессией, человек одновременно получал и исключительное право на эту профессию. Однако, те исключительные права, которые составляют современную интеллектуальную собственность, авторское и патентное право, еще не выделены из общей массы, и в нынешнем виде не существуют. Вместо исключительного права на публикацию определенной книги мы видим монополию на печать книг вообще, вместо патента на применение определенного изобретения - поделенные между цехами права на занятия ремеслами как таковыми.

Для возникновения их еще не сложились обьективные условия. В то время еще не везде закончилось формирование крупных национальных государств, с единой государственной властью и едиными законами. Большие страны, конечно, существовали и тогда, но их внутренняя связь ограничивалась присягой общему правителю, каждый город и каждая деревня жили своей собственной жизнью. Только развитие капитализма создавало единое национальное экономическое и политическое пространство. Интеллектуальная собственность же является продуктом развитой государственной власти.

В комбинации в внутренними цеховыми уставами средневековые монополии давали иногда нечто, внешне похожее на современное патенты и копирайт, хотя юридическая и фактическая природа их была существенно иной. Историки исключительных прав, впрочем, в поисках исторических корней интеллектуальной собственности вспоминают про некоторые установления и XVII и даже XV века. Например, так называемый Stationers copyright в 1529 - 1750 годах - режим установленный в результате монополии на печать книг, дарованной Британский короной гильдии лондонских печатников Stationers Company. Устав гильдии предусматривал, что тот печатник, который первый зарегистрировал новую книгу в особом гильдейском регистре, получает монополию на ее печатание - среди членов гильдии. FIX

Период национальных исключительных прав - со второй половины XVIII по конец XIX века. В различных странах одно за другим появляются законы, которые уже с полным правом считаются предшественниками современного авторского и патентного законодательства. Законы эти еще весьма разнородны по своему содержанию, особенно поначалу. Зачастую они касаются только определенных узких отраслей, или даже более того - лишь конкретных лиц. Законодатели разных стран еще не пришли к единому мнению, что именно и каким именно образом подлежит тут охране.

Традиционно, первым законом об авторском праве считается “Статут Анны”, закон, в англии в 1710 году. Закон этот, если читать его исходя из нынешних представлений, содержит все основные черты авторского права: закрепляемое за автором книги исключительное право на ее издание, ограниченный срок действия этого права, реализация его посредством передачи издателю. Оговорка, однако, здесь не случайна. Современное толкование закон этот приобрел только 60 лет спустя, после рассмотрения в 1774 году британской Палатой Лордов дела “Donaldson против Beckett”. Во время же своего подписания он рассматривался как еще один закон о регуляции системы цеховых отношений.

Во Франции возникновение авторского и патентного права связано с Великой Французской Революцией. Точнее, началось все несколько раньше. Как и в Англии, парижская гильдия книготорговцев претендовала на монополию на печать книг. Только вот в этом случае, в отличии от Англии, содействия государства в лице королей, оно не имело. Помните такое слово - абсолютизм? Полностью починить себе парижские гильдии - главных, как сейчас бы сказали, налогоплательщиков страны - монархи не могли, но при каждом удобном случае демонстрировали, кто в государстве король. Путем, в частности, дарования привилегий печати книг лицам, в цехе не состоящим. Наиболее подходящими кандидатурами для этого были выдающиеся писатели и драматурги. Позднее это вошло в систему и в 1777 и 1778 году были изданы указы, устанавливающие что авторы вообще имеют привилегию издания своих книг, хотя это и не было еще копирайтом в современном значении. Потому, хотя бы, что содержанием их было не столько право запрещать (все и без того было запрещено), сколько утверждение права на издание самого автора. Аналогично обстояло дело и с изобретателями. Учредительное Собрание Франции в 1791 году уничтожило все цеховые установления, все звания и привилегии, дарованные королевской властью, сделав однако, после длительных дебатов, исключение для привилегий писателей. Спустя некоторое время законом им был определен им срок и предел.

Конституция США, принятая в 1787 была враждебна всем и всяческим монополиям и прививилегиям, однако давала Конгрессу право

“поощрять развитие наук и полезных искусств посредством выдачи на ограниченные периоды времени авторам и изобретателям исключительных прав на их сочинения и открытия” (The Congress shall have Power . . . To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries).
И до сих пор эта норма является основополагающей, постоянно цитируется во время слушания патентных и копирайтных тяжб. На основании этой конституционной нормы в 1790 году принял закон об авторском праве, а в 1792 - закон о патентах. Однако лишь к 1831 году, решением Верховного Суда по делу “Whitney против Emmett” было установлено, что Конгресс не только имеет право выдавать патенты, но и обязан это делать на равных основаниях по отношению ко всем гражданам.

В России, первые закон об авторском праве был принят в 1830 году. Он представлял собой приложение к пункту четырнадцатому “Цензурного Устава”, озаглавленное “Положение о правах сочинителей”. Первый закон “о привилегиях на изобретения” был принят в 1812 году.

Период международных исключительных прав - с конца XIX по 60-е годы XX века. Виды и характер устанавливаемых различными государствами исключительных прав стандартизируются. Создаются многосторонние дипломатические союзы государств, призванные с одной стороны унифицировать охрану исключительных прав в разных государстве, а с другой - распространить эту охрану на возможно большую территорию, обеспечив граждан каждого из государств исключительными правами и за границей. С увеличением числа членов этих союзов, нормы конвенций приобретают характер империатива, условий, которых каждая страна принуждена выполнять ради сохранения статуса в международных отношениях, независимо от того, действительно ли участие в конвенции приносит ей пользу. По поводу условий наиболее авторитетных конвенций идет постоянная дипломатическая борьба.

  • 1883 - учреждена Парижская конвенция об охране промышленной собственности.
  • 1886 - учреждена Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.

Период экспансии интеллектуальной собственности - с 60-х годов XX века по настоящее время. Исключительные права перестают быть специфической принадлежностью только некоторых отраслей хозяйства, как было до сих пор, и начинают оказывать влияние на все стороны общественной жизни. И, в особенности, на экономику. Сто лет назад вся “интеллектуальная собственность” могла удостоиться полустраничной сноски в толстом политэкономическом труде. Сейчас, только непосредственная торговля исключительными правами составляет восьмую часть экономики США. Возникает до десятка новых исключительных прав, область действия существующих значительно расширяется. Границы различных исключительных прав начинают размываться. Производятся попытки формализовать в качестве исключительного права коммерческую тайну.

Начало этого этапа обычно связывается с основанием в 1967 году ВОИС - Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности .

Организация эта была создана на основе существовавшего с 1893 года бюро, хранившего текст и осуществлявшего административные функции Парижской и Бернской конвенций. В течении семидесяти с лишним лет эта маленькая контора из семи сотрудников существовала, не привлекая к себе особенного внимания. Момент ее преобразования в ВОИС совпал с выходом на международную арену крупных издательских (в том числе аудио- и видеоиздательских) корпораций. Практически одновременно, с этим, с разрывом в несколько лет (что для многосторонних международных договоров является сущей безделицей) был заключен целый ряд договоров, связанных в основном со “смежными правами” и патентами.

  • 1961 - Римская конвенция по охране прав исполнителей, создателей фонограмм и организаций эфирного вещания .
  • 1968 - Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов.
  • 1971 - Страсбургское соглашение о международной патентной классификации.
  • 1971 - Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм.
  • 1973 - Заключение Европейской Патентной Конвенции (ВОИС тут, правда, не при чем, это мероприятие Евросоюза).
  • 1974 - Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, распространяемых через спутники.

Последняя волна расширения исключительных прав началась где-то в середине 1990х годов и, по видимому, проходит свою кульминацию сейчас. Популярным является мнение, что эта волна связана с развитием компьютерных и интернет-технологий. Это утверждение, в общем, не лишено определенной логики. Действительно, большинство конвенций, учрежденных в это время, связаны, так или иначе, с новейшими способами представления информации - компьютерами, цифровыми сетями связи, цифровым и спутниковым вещанием. Однако сведение дела исключительно к технологическим новшествам будет неправомерным. В это же время происходит целый ряд расширений исключительного права, имеющих малое или вовсе никакого отношения к высоким технологиям, таких как удлинение срока действия авторских прав или сокращение случаев свободного использования произведений и изобретений.

Интеллектуальная собственность и имущественные отношения.

Надо подчеркнуть, что словосочетание “интеллектуальная собственность” не распадается на два отдельных слова, а является единым термином, лишь метафорически связанным с понятиями “интеллект” и “собственность”.

Собственность и связанные с ней вещные отношения совершенно независимы от исключительных прав. Можно сказать - ортогональны им.

С другой стороны, вступая в гражданский оборот, исключительные права становятся предметом сделок и обязательств, формируя при этом права и отношения, по своей природе имущественные, то есть отчуждаемые и имеющие денежную оценку. Степень этой отчуждаемости, впрочем, зависит от конкретного исключительного права и конкретной ситуации. Наиболее полно имущественные отношения развиваются в патентном праве, где патенты могут продаваться и покупаться практически с той же легкостью, что и любое недвижимое имущество. Наименее “имущественно” авторское прав, где произведение навсегда остается так или иначе связанным с личностью автора. При этом, однако, следует отличать собственно исключительные права от возникающих на их основе имущественных отношений. Более подробно это различие будет продемонстрировано при изучении патентного законодательства? где это различие проявляется в развернуто форме, при описании отношения между правом на патент и правом из патента, между исключительной лицензией и продажей патента. В других исключительных правах “имущественная” сторона может быть выражена в меньшей степени.

Примечания

1 обычно - в контексте налогообложения

9.1. Определение интеллектуальной собственности

9.4. Трансфер интеллектуальной собственности

9.1. Определение интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность - общее понятие, воспринятое российским законодательством из международных отношений, где оно применяется к исключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности.

Понятие «интеллектуальная собственность» существует с 1967 года, когда на Стокгольмской конференции была создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Статья 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, включает в понятие интеллектуальной собственности “все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественных областях”.

Принято различать два вида интеллектуальной собственности:
а) промышленную, защищаемую патентным правом; б) художественно-культурную, защищаемую авторским правом.

Объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, ноу-хау (коммерческие секреты, технологические и технические секреты, организационные и финансовые секреты, медицинские и биотехнологические секреты и другие секреты).

Объекты авторского права: научные публикации, драматические и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения, аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения, географические, геологические и другие карты, планы и др., программы для ЭВМ и базы данных, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, другие произведения.

Изобретение – это существенно новый (изобретательского уровня) способ технического решения хозяйственной задачи, дающий положительный эффект в технологии производства, при эксплуатации научно-технической продукции, обеспечении безопасности труда. Объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.



Не признаются патентоспособными изобретениями: научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Полезная модель – это существенно новое и промышленно применимое в отраслях народного хозяйства изделие. Сходство изобретения с полезной моделью можно наглядно проиллюстрировать следующим принципом: изобретение, относящиеся к устройству, можно запатентовать в качестве полезной модели.

Промышленный образец – это новое и оригинальное художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид при условии промышленной применимости в отраслях народного хозяйства.

Товарные знаки и знаки обслуживания - это зарегистрированные в установленном порядке средства индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров, услуг. К средствам индивидуализации также относятся фирменное наименование и наименование места происхождения товара. В качестве товарного знака могут регистрироваться логотип; сочетание звуков (музыка); словесное обозначение.

Топологии интегральных микросхем – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Селекционные достижения – это сорта растений и породы животных.

Программа для ЭВМ - это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Базы данных – это объективная форма представления и организации совокупности данных, например: статей, расчетов, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

9.2. Патентное право

Патентное право охраняет изобретения, полезные модели и промышленные образцы - объекты промышленной собственности.

Регистрация интеллектуальной собственности осуществляется путем выдачи патента органами Роспатента. Принцип регистрации промышленной собственности – это принцип проверочной экспертизы. Формальная экспертиза заявки – это проверка наличия необходимых документов, соблюдения установленных требований к ним и рассмотрение вопроса о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана.

Патент – это документ, удостоверяющий авторство и предоставляющий его владельцу исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент на изобретение действует в течение 20 лет; на промышленный образец патент действует в течение 10 лет и может быть продлен еще до 5 лет; свидетельство на полезную модель выдается на срок 5 лет и может быть продлено до 3 лет.

Заявка на изобретение (полезную модель, промышленный образец) должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание, раскрывающее объект с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности объекта; 5) реферат. Заявка на промышленный образец дополнительно должна содержать комплект фотографий, отображающих изделие, макет или рисунок, дающие полное детальное представление о внешнем виде изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины.

Отношения в сфере индивидуализации участников хозяйственного оборота регулируются патентным законодательством. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству, вправе зарегистрировать коллективный знак, который является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих общими характеристиками. Правообладатель товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы "R" или ®, либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак", указывающих на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Регистрация товарного знака осуществляется в определенных классах товаров и услуг, определяемых по Международному классификатору товаров и услуг. Так, например, если производитель настольных ламп зарегистрировал товарный знак «Светлый путь» в соответствующем классе, то другая компания, оказывающая, например, образовательные услуги, также может зарегистрировать такой же товарный знак.

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать: заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства; заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака; описание заявленного обозначения.

Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами. Свидетельство о предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя каждый раз на десять лет.

Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: латинской буквы "С" в окружности: ©; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Объектами авторского права являются: литературные произведения (включая программы для ЭВМ); музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения изобразительного искусства; произведения архитектуры; другие произведения. К объектам авторского права также относятся: производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, другие переработки произведений науки, литературы и искусства); сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения. Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения. Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 50 лет после даты его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

Право авторства на охраняемую топологию является неотчуждаемым личным правом и охраняется законом бессрочно. Исключительное право на охраняемую топологию действует в течение десяти лет. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора и являющаяся неизвестной автору и (или) специалистам в области разработки топологий на дату ее создания. Подача заявки на регистрацию топологии может быть осуществлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место. Заявка на регистрацию топологии должна содержать: заявление на официальную регистрацию топологии; депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат; документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

Право на селекционное достижение охраняется законом и подтверждается патентом на селекционное достижение. Срок действия патента на селекционное достижение составляет 30 лет с даты регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород срок действия патента составляет 35 лет. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются: а) новизна; б) отличимость; в) однородность;г) стабильность.

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение должна содержать: заявление о выдаче патента; анкету селекционного достижения; документ, подтверждающий уплату установленной пошлины. Исключительное право патентообладателя на селекционное достижение состоит в том, что любое лицо должно получить от обладателя патента лицензию на осуществление с семенами, племенным материалом охраняемого селекционного достижения следующих действий: а) производство и воспроизводство; б) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; в) предложение к продаже; г) продажа и иные виды сбыта; д) вывоз с территории Российской Федерации; е) ввоз на территорию Российской Федерации; ж) хранение в перечисленных выше целях.

Программы для ЭВМ и базы данных относятся к объектам авторского права. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам. Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок окончания действия авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданные в составе, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов. Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, выпущенные анонимно или под псевдонимом, действует с момента их выпуска в свет в течение 50 лет. Если автор программы для ЭВМ или базы данных, выпущенных в свет анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение указанного срока или принятый автором псевдоним не оставляет сомнений в его личности, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом 1 данной статьи. Личные права автора на программу для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

Личные права автора на программу для ЭВМ и базу данных включают в себя: право авторства - то есть право считаться автором программы для ЭВМ или базы данных; право на имя - то есть право определять форму указания имени автора в программе для ЭВМ или базе данных – под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или анонимно; право на неприкосновенность (целостность) - то есть право на защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора; право на обнародование программы для ЭВМ или базы данных - то есть право обнародовать или разрешать обнародовать путем выпуска в свет (опубликования) программы для ЭВМ или базы данных, включая право на отзыв.

Исключительное право автора на программу для ЭВМ и базу данных – это право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий: воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных; распространение программы для ЭВМ или базы данных; модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; иное использование программы для ЭВМ или базы данных. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных может быть передано другим лицам по договору.

Заявка на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных должна содержать: заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных; депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Международную защиту интеллектуальной собственности осуществляет Международное агентство по защите авторских прав (МААП).

9.4. Трансфер интеллектуальной собственности

При трансфере (передаче) запатентованной интеллектуальной собственности оформляется лицензия между лицензиатом (покупателем) и лицензиаром (продавцом). Передача незапатентованных объектов оформляется договором.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается недействительным. При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Полная лицензия – это право лицензиата на использование патента и отказ лицензиара от самостоятельного использования в течение срока действия договора. При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Патентообладатель может подать в Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия).

Роялти – это платежи по лицензионному договору, поступающие ежемесячно в виде фиксированных отчислений от единицы продукции, выпущенной по исключительной лицензии.

Паушальный платеж – платеж по неисключительному лицензионному договору, поступивший единовременно. При выборе паушальной формы платежей лицензиат и лицензиар в тексте лицензионного договора указывают сумму, которая выплачивается в виде единовременного платежа при передаче лицензии лицензиату или по частям: при вступлении договора в силу (10–30 %); в момент передачи лицензиату технической документации (40–60 %); после выпуска первых образцов продукции (10–30 %). Определение размера паушального платежа простым арифметическим сложением сумм платежей, определенных на основе роялти за весь период действия лицензионного соглашения, будет неточным в связи с изменением «ценности» денежных средств в зависимости от срока их получения. По общему правилу, действующему в международной торговле лицензиями, лицензиар определяет паушальный платеж на основе дисконтирования, исходя из дохода, который может получен по банковскому депозиту при выплате лицензионного вознаграждения в виде роялти. В свою очередь, лицензиат стремится при выплатах в виде паушальных платежей снизить цену лицензии.

Комбинированные платежи, в которых часть выплат осуществляется в форме паушальных платежей, а оставшаяся часть – в форме платежей на основе роялти, в определенной мере могут компенсировать риски как лицензиата, так и лицензиара.

Интеллектуальная собственность представляет собой регулирование правом отношений, связанных с использованием и защитой объектов интеллектуальной деятельности. Права лиц, вытекающие из отношений интеллектуальной собственности, зачастую именуются исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. В частности, в статье 138 Гражданского кодекса РФ говорится о признании исключительного права (интеллектуальной собственности) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Судя по содержанию этой нормы, законодатель использовал термины «исключительное право» и «интеллектуальная собственность» в качестве синонимов, хотя это не вполне корректно, так как некоторые объекты интеллектуальной собственности, например право на защиту от недобросовестной конкуренции, или приравненные к ним объекты, например ноу-хау, не могут подпадать под понятие «исключительное право».

Традиционно все объекты интеллектуальной собственности разделяют на две родовые категории: промышленная собственность и авторское право 1 . Критерием разграничения служит предмет интеллектуальной деятельности. Понятие промышленной собственности иногда ошибочно трактуют как относящееся к движимой и недвижимой собственности, используемой в промышленном производстве. Например, к промышленной собственности пытаются относить заводы, станки и машины для производства промышленной продукции. Однако на самом деле промышленная собственность является частью интеллектуальной собственности и непосредственно относится к научно-техническим творениям человека. Наиболее распространенными объектами промышленной собственности являются полезные модели, промышленные образцы, изобретения. К промышленной собственности относятся также товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров.

К другой категории объектов интеллектуальной собственности относится авторское право. В данном случае речь идет о создании таких результатов интеллектуальной деятельности, как произведения искусства, в том числе литературные и музыкальные произведения, создания кинематографии, а также научные произведения, к которым относятся программы для ЭВМ. В англо-саксонском праве термин «авторское право» заложен в категории copyright. Смысл данного термина вполне очевиден: только автор художественного произведения либо его правопреемник вправе дать разрешение на изготовление копий произведения, например книги или кинофильма.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению отдельных видов интеллектуальной собственности, остановимся на источниках правового регулирования данных отношений. Основными источниками права интеллектуальной собственности являются федеральные законы «О товарных знаках», «Патентный закон», «Об авторском праве и смежных правах».

Правовая природа права интеллектуальной собственности

Смысл интеллектуальной собственности состоит в том, что лицо, обладающее исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец вправе использовать его по своему усмотрению. В частности, патентообладатель имеет право запретить другим лицам использование изобретения, на которое выдан патент, без своего разрешения.

В настоящее время в России теория исключительных прав получила достаточно широкое распространение. Основу этой теории составляет тезис о том, что в основе исключительного права лежит запретительная функция, позволяющая патентообладателю исключать несанкционированное использование запатентованного им изобретения всеми третьими лицами. В России эта теория была разработана в трудах цивилиста А. Пиленко. Его аргументация сводилась к следующему. Сущность права, защищенного патентом, заключается в том, что носитель этого права может запретить всем третьим лицам:

  • подражать запатентованному изобретению;
  • самостоятельно выдумывать то же изобретение;
  • заявлять такое же к патентованию.

Упомянутые выше правомочия создаются только выдачей патента, поскольку до выдачи изобретатель ими не располагает 2 .

Поскольку в большинстве случаев патентоведы выделяют в исключительном праве его запретительную функцию, придавая ей главную роль, правомочие по распоряжению запатентованным изобретением становится дополнительным к праву запрета. Вместе с тем в патентных законодательствах большинства государств, в том числе и в Патентном законе РФ (ст. 10), исключительное право сформулировано как «исключительное право на использование изобретения». Термин «использование» употребляется в патентном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая не только правомочие пользования изобретением, но и распоряжения им.

Обладатель исключительного права получает защиту на основании акта государства, например патента, выдаваемого патентным ведомством. Таким образом, право интеллектуальной собственности не подпадает под регулирование антимонопольного законодательства, устанавливающего запрет на ограничение конкуренции. Иначе говоря, исключительное право представляет собой некий вид легальной монополии.

В этой связи становится понятным содержание, на первый взгляд, противоречивого положения, закрепленного во французском патентном законодательстве. Исключительное право на использование изобретения начинает действовать в этой стране с момента подачи заявки (ст. L. 613.1 Кодекса интеллектуальной собственности). Речь идет именно о положительной функции исключительного права, вступающего в действие с даты подачи заявки. Запретительная функция исключительного права предусматривает начало действия значительно позже, с даты публикации сведений о выдаче патента, когда третьим лицам становится известно о чужой патентной монополии 3 .

Фирменное наименование

Одним из наиболее актуальных вопросов в области права интеллектуальной собственности остается вопрос о правовой охране фирменных наименований - один из самых сложных и запутанных как в правовой литературе, так и в законодательстве.

Как уже было упомянуто выше, фирменное наименование относится к объектам промышленной собственности. Правому регулированию фирменного наименования посвящена статья 54 ГК. Кроме данной статьи в Гражданском кодексе не так много иных положений, регулирующих фирменное наименование. Согласно п. 4 этой статьи коммерческие юридические лица должны иметь фирменные наименования. Регистрация фирменного наименования предоставляет исключительное право на его использование. Порядок регистрации и использования фирменных наименований должен определяться отдельным законом или иными правовыми актами.

Из вышеизложенного следуют два предварительных вывода: разработчики, а затем и законодатель определили фирменное наименование как фирменное наименование юридического лица и придали регистрации фирменного наименования правоустанавливающее значение 4 .

Иными словами, фирменное наименование призвано индивидуализировать юридическое лицо, собственника предприятия, а не само предприятие. Об этом также свидетельствует упоминание фирменного наименования в ряде статей ГК (ст. 69, 82, 87, 95, 96, 107), которые определяют соответственно основные положения о юридических лицах, являющихся коммерческими организациями, - собственниками имущества 5 . Таким образом, очевидно, что фирменное наименование принципиально отличается от товарного знака, индивидуализирующего продукцию или, по крайней мере, предприятие как объект права, а не его субъект.

Интересно будет обратиться также к зарубежному опыту, связанному с правовой охраной фирменных наименований. Эту проблему целесообразно рассмотреть, в первую очередь, на примере французской практики, поскольку она была определяющей при составлении текста Парижской конвенции.

Во Франции никогда не было особых формальностей, связанных с регистрацией как условием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Такое право приобретается путем первого публичного использования фирменного наименования. При этом публичным использованием фирменного наименования не признается регистрация коммерческой организации в Реестре торговли и товариществ, хотя фирменное наименование, используемое этой организацией, упоминается при такой регистрации.

Между наименованием юридического лица и фирменным наименованием предприятия, собственником которого является это юридическое лицо, делается принципиальное разграничение. Так, наименованием юридического лица считается название, которое индивидуализирует юридическое лицо в совокупности его прав и обязанностей как самостоятельный субъект права. Наименование служит для юридического лица тем же, чем для физического лица его имя, т.е. личным (моральным) правом, которое не может быть предметом оборота.

Фирменное наименование - название, под которым физическое или юридическое лицо обозначает предприятие, которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентурой. Поэтому фирменное наименование, являясь объектом промышленной собственности, может передаваться, т.е. быть предметом оборота, но только совместно с предприятием, которое оно обозначает. Именно в таком смысле используется понятие «фирменное наименование» (nom commercial, trade name) в тексте ст. 8 Парижской конвенции, а также в законодательстве многих государств.

Следует особо подчеркнуть, что в большинстве промышленно развитых стран право на фирменное наименование возникает из факта использования этого наименования, а последующая его регистрация в реестре компаний лишь закрепляет ранее возникшее право (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония).

Сочетание двух оснований предоставления охраны фирменному наименованию - факта приобретения известности на рынке в процессе использования фирменного наименования и его регистрации - можно проследить, например, в законах Мексики, Перу, Испании. Регистрация фирменных наименований имеет факультативный характер - она производится в специальных реестрах в патентных ведомствах на десятилетний срок с возможностью возобновления регистрации на последующие десятилетние периоды. Сведения о регистрации фирменных наименований (воспроизведение регистрируемого обозначения, месторасположение предприятия и род его деятельности и др.) публикуются для всеобщего сведения в официальных бюллетенях 6 .

В России субъектами права на фирменное наименование признаются только юридические лица (причем только коммерческие организации). Представляется необходимым (и это соответствует мировой практике) различать наименование и фирменное наименование юридического лица. Первое - личное неимущественное право и средство индивидуализации юридического лица в целом как организации, наделенной обособленным имуществом и выступающей в имущественных и личных неимущественных отношениях от своего имени. Второе как объект промышленной собственности - имущественное право. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо как участника гражданского оборота, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Оно призвано отличать предпринимательскую деятельность одного юридического лица от идентичной или сходной предпринимательской деятельности другого юридического лица.

Часто наименование и фирменное наименование юридического лица совпадают. Главное здесь - какую функциональную нагрузку несет то или иное наименование.

В целом по такому принципу построена ст. 54 ГК, где говорится о наименовании юридического лица и фирменном наименовании юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Такой подход снимает некоторые противоречия, существующие между отдельными статьями ГК. Речь идет в первую очередь о ст. 132. В ней сказано, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания). Термин «предприятие» используется в этой статье как один из объектов гражданских прав. ГК РФ, определяя разновидности и особенности юридических лиц в качестве субъектов гражданских прав, не называет такой формы, как предприятие (за исключением унитарного предприятия).

Кроме того, в ст. 1027 предусмотрена возможность выдачи разрешения на использование фирменного наименования в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии. Примечательно, что сторонами по такому договору могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Следовательно, субъектом права на фирменное наименование могут быть не только коммерческие организации, как это указано в п. 4 ст. 54, но и граждане - индивидуальные предприниматели.

Представляется, что необходимо внести соответствующие изменения в ряд статей ГК РФ.

Так, п. 1 ст. 23, где говорится, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, целесообразно дополнить следующими словами: «и использовать фирменное наименование для индивидуализации своей предпринимательской деятельности» 7 .

1. Белов В.В. Интеллектуальная собственность. - М.: Юристъ, 1997.
2. Пиленко А. Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве). Т. 1. Спб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1902.
3. Белов В.В. Интеллектуальная собственность.-М.: Юрист, 1997.
4. Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // «Законодательство и экономика»,2002г., №5.
5. Там же.
6. Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // «Законодательство и экономика»,2002г., №5.
7. Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // «Законодательство и экономика»,2002 г., №5.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Определение интеллектуальной собственности. Система объектов интеллектуальной собственности

2. Роль интеллектуальной собственности в развитии общества

6. Понятие смежных прав. Содержание прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций

7. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.

8. Понятие изобретения. Объекты изобретения. Условия патентоспособности изобретения.

9. Понятие полезной модели. Условия патентоспособности полезной модели.

10. Понятие промышленного образца и условия его патентоспособности.

11. Понятие и условия патентоспособности сорта растения.

12. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

14. Понятие патента. Объем правовой охраны, обеспечиваемой патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения. Формула изобретения и полезной модели.

15. Процедура выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения.

16. Понятие приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца и его значение. Виды приоритета.

17. Право преждепользования и право послепользования.

18. Основания прекращения действия патента.

19. Служебные объекты промышленной собственности.

20. Понятие нераскрытой информации и условия ее охраны

21. Правовая охрана фирм наименований

22. Понятие и функции товарного знака и знака обслуживания. Их виды

23. Общеизвестные ТЗ. Порядок их признания

24. Порядок регистрации товарного знака.

25. Абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака.

26. Географические указания.

27. Договор уступки прав на объекты интеллектуальной собственности.

28. Лицензионный договор. Класс-я. Искл и неискл лицензии

30. Цели и методы оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности

31. Использование объектов интеллектуальной собственности в экономическом обороте

32. Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности

33. Гражданско-правовая защита прав интеллектуальной собственности. Авт и смежные права, товарные знаки.

34. Международные соглашения в области охраны авторских и смежных прав.

35. Международные соглашения в области охраны прав промышленной собственности.

36. Региональные патентные системы

1. Определение интеллектуальной собственности. Система объектов интеллектуальной собственн о сти

собственность интеллектуальный договор авторский

Интеллектуальную собственность можно определить как закрепленные законом права на результаты интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях.

В конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, определено, что «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к: - литературным, художественным и научным произведениям, - исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - и телевизионным передачам, - изобретениям во всех областях человеческой деятельности, - научным открытиям, - промышленным образцам, - товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, - защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Исторически сложились две самостоятельные составляющие интеллектуальной собственности: авторское право и смежные права и право промышленной собственности. Объектами авторского права и смежных прав являются произведения науки, литературы, искусства, а также исполнения, фонограммы и передачи вещательных организаций. К объектам права промышленной собственности относятся все остальные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Система охраняемых в Республике Беларусь объектов интеллектуальной собственности определена в ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК). К объектам интеллектуальной собственности относятся:

1) результаты интеллектуальной деятельности: - произведения науки, литературы и искусства; - исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; - изобретения, полезные модели, промышленные образцы; - селекционные достижения; - топологии интегральных микросхем; - нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг: - фирменные наименования; - товарные знаки и знаки обслуживания; - географические указания;

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных кодексом и иными законодательными актами.

2. Роль интеллектуальной собственности в развитии общ е ства

Охрана интеллектуальной собственности приобретает все более важное значение. При этом необходимо в первую очередь отметить ее экономическое значение. Результаты интеллектуальной деятельности человека в современном обществе становятся непосредственной производительной силой наряду с традиционными факторами производства. Об этом наглядно свидетельствует статистическая информация - за прошедшие три десятилетия доля интеллектуальной собственности в стоимости промышленной продукции увеличилась в среднем в 15 раз.

Глобализация мировой экономики является реалией сегодняшнего дня, при этом происходит не столько увеличение объемов мировой торговли, а изменение ее структуры - если в 1976 г. доля высокотехнологичных товаров составляла примерно пятую часть, то уже через 20 лет доля традиционных товаров и товаров, созданных с использованием высоких технологий, практически сравнялась.

Наглядным показателем возрастающего международного значения охраны интеллектуальной собственности, ее интернационализации является статистика выдачи патентов: если в 1987 г. во всем мире их было выдано примерно 1,5 млн., то в 1994 г. этот показатель составил почти 2,5 млн., а в 2005 - примерно 2,9 млн., при этом количество выданных национальных патентов осталось неизменным, а рост был обеспечен за счет зарубежного патентования.

По мнению экспертов индекс конкурентоспособности экономического роста любого государства на 25% зависит от финансовой и налоговой политики и на 50% - от развития технологий; без технического прогресса страна может лишь аккумулировать капитал, но не может обеспечить устойчивый экономический рост. Подтверждением тому является тот факт, что промышленно развитые страны тратят на научно-технические исследования в 10 раз больше, чем развивающиеся. Это непосредственным образом связано с тем, что промышленно-развитые страны мира перешли на инновационный тип развития экономики. Инновационная экономика - это экономика, основанная на знаниях. Важнейшими этапами инновационной деятельности являются проведение прикладных научных исследований, выполнение опытно-конструкторских или технологических работ. При этом использование результатов научно-технической деятельности в производимой продукции требует их охраны в качестве объектов интеллектуальной собственности. Именно поэтому можно говорить о том, что эффективная система охраны интеллектуальной собственности является неотъемлемым элементом национальной инновационной системы любого государства.

Помимо экономического значения, эффективная охрана прав интеллектуальной собственности имеет важное социальное значение. Охрана результатов литературного, художественного и технического творчества стимулирует авторов к дальнейшему творчеству, а результаты их деятельности обогащают доступные обществу уровень культуры и уровень техники.

Примерный перечень объектов авторского права назван в ст. 7 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и ст. 993 ГК. К произведениям, охраняемым авторским правом, относятся: - литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); - драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения; - музыкальные произведения с текстом и без текста; - аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); - произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства; - произведения прикладного искусства; - произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; - карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; - компьютерные программы; - иные произведения.

Понятия «произведение» и «объект авторского права» не тождественны. Первое понятие шире, поскольку законодательство называет несколько категорий произведений, которые, обладая всеми признаками охраняемых авторским правом, в силу разного рода причин выведены из сферы его действия. К произведениям, которые не охраняются авторским правом, относятся: - официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы; - государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные и иные знаки); - произведения народного творчества, авторы которых не известны.

Авторское право также не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирования, концепции, принципы, открытия или просто информацию как таковые, даже если они выражены, отображены, объяснены или воплощены в произведении.

Имущественные . Статья 983 ГК устанавливает, что обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности принадлежит исключительное право правомерного использования объекта интеллектуальной собственности в любой форме и любым способом.

Данное правило в отношении объектов авторского права конкретизируется в Законе «Об авторском праве и смежных правах», ст. 16 которого устанавливает, что автору в отношении его произведения или иному обладателю авторских прав принадлежит исключительное право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия: - воспроизведение произведения; - распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности; - прокат оригиналов или экземпляров компьютерных программ, баз данных, аудиовизуальных произведений, нотных текстов музыкальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах; - импорт экземпляров произведения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав; - публичный показ оригинала или экземпляра произведения; - публичное исполнение произведения; - передачу произведения в эфир; - иное сообщение произведения для всеобщего сведения; - перевод произведения на другой язык; - переделку или иную переработку произведения.

Неимущественные. Составляющие авторское право личные неимущественные права характеризуются тесной связью с личностью автора. Это предопределяет их особенности, выражающиеся в непередаваемости и неотчуждаемости. Непередаваемость личных неимущественных прав означает невозможность их передачи на ограниченный период времени, неотчуждаемость - невозможность полной и безвозвратной передачи другому лицу. Законодатель особо оговаривает, что личные неимущественные права сохраняются за автором даже в случае уступки исключительных имущественных прав. Еще одной особенностью личных прав автора является их неимущественный (нетоварный) характер, выражающийся в отсутствии у этих прав какого-либо экономического содержания - реализация личных неимущественных прав не связана с приобретением материальных благ.

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» признает за автором произведения следующие личные неимущественные права: - право авторства; - право на имя; - право на защиту репутации; - право на обнародование; - право на отзыв.

Закон не содержит четкого определения сферы, в которой применяются нормы о служебных произведениях. Тем не менее, можно говорить о том, что понятие «служебное» может использоваться только применительно к произведениям, созданным в рамках трудовых отношений. Законодатель использует термин «наниматель», определение которому дается в Трудовом кодексе Республики Беларусь. Согласно ст.1 ТК наниматель - это юридическое или физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником. Кроме того, законодатель использует понятия «служебные обязанности» и «служебное задание», которые применяются именно в трудовых отношениях.

Первым возможным основанием признания объекта авторского права служебным является то, что его создание входит в служебные обязанности работника. Действующее законодательство не дает непосредственного определения того, что такое «служебные обязанности». Трудовой кодекс использует понятие «служебное положение работника» при определении термина «должность». При этом служебное положение работника определяется кругом его обязанностей, должностными правами и характером ответственности. Исходя из этого, можно поставить знак равенства между понятиями «служебные обязанности» и «должностные обязанности». В свою очередь, должностные обязанности предполагают наличие трудовых отношений, которые должны быть оформлены трудовым договором; именно в трудовом договоре или в должностной инструкции и должны быть закреплены служебные обязанности работника. Таким образом, статус служебного произведение может получить в том случае, если его создание входит в трудовые обязанности автора.

Закон «Об авторском праве и смежных правах» устанавливает в отношении служебных произведений особый правовой статус. Личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. Имущественные права на служебное произведение принадлежат нанимателю, если договором между ним и автором не предусмотрено иное.

Как следует из нормы ст.14 Закона, презумпция принадлежности имущественных прав на служебное произведение нанимателю может быть опровергнута условиями заключенного между ним и автором договора. Наниматель и автор в трудовом договоре (контракте) могут установить, что имущественные права на служебное произведение в полном объеме возникают у автора; в этом случае его правовой режим не будет отличаться от правового режима произведения, созданного вне рамок трудовых отношений, и нанимателю, заинтересованному в его использовании, необходимо будет заключить с работником авторский договор. Имущественные права в соответствии с соглашением будут разделены между работником и нанимателем (по способам использования произведения или территории, на которой будет осуществляться право).

Закон ограничивает автора служебного произведения в возможности воспользоваться принадлежащими ему личными неимущественными правами. В том случае, если обладателем имущественных прав на служебное произведение является наниматель, автор не вправе препятствовать обнародованию такого произведения. Кроме того, автор служебного произведения не может также осуществить право на отзыв.

6. Понятие смежных прав. Содержание прав исполнителей, производителей фоно грамм и вещательных организ а ций

26 октября 1961 г. в Риме была подписана Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, которая унифицировала подходы в охране смежных прав. Именно поэтому после принятия Римской конвенции значительное число государств повторили ее нормы об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций в своем национальном законодательстве. В большинстве государств нормы, посвященные смежным правам, объединены в одних законодательных актах с нормами авторского права, что объясняется тесной связью этих правовых институтов, выражающейся в зависимом характере смежных прав по отношению к авторскому праву.

Словосочетание «смежные права» является дословным переводом использованного в тексте Римской конвенции термина «neighboring rights» (англ. neighboring - смежный, соседствующий), которым была обозначена особая категория прав, примыкающих к авторскому праву.

Институт смежных прав состоит из норм, обеспечивающих охрану прав трех категорий правообладателей: - исполнителей; - производителей фонограмм; - организаций эфирного и кабельного вещания.

Смежное право исполнителей. Исполнителю в отношении его исполнения принадлежат следующие права: - право на имя; - право на защиту исполнения от всякого искажения или любого иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя (право на защиту репутации); - право на использование исполнения в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения.

Личные неимущественные права исполнителя (право на имя и право на защиту репутации) охраняются бессрочно. Имущественные права, предусмотренные настоящим Законом в отношении исполнителя, действуют в течение 50 лет с момента первой записи исполнения.

Смежное право производителей фонограмм. Исключительное право на использование фонограммы означает право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия: -воспроизводить (прямо или косвенно) фонограмму; -переделывать или иным способом перерабатывать фонограмму; -распространять оригинал или экземпляры фонограммы посредством продажи или иной передачи права собственности; -импортировать экземпляры фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения производителя этой фонограммы; -сдавать в прокат оригинал или экземпляры фонограммы; -доводить до всеобщего сведения фонограмму по проводам или средствами беспроволочной связи таким образом, чтобы представители публики могли осуществлять к ним доступ из любого места и в любое время по их собственному выбору.

Имущественные права, предусмотренные Законом в отношении производителя фонограммы, действуют в течение 50 лет после первого опубликования фонограммы или в течение 50 лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока.

Смежное право организаций вещания. Исключительное право организации эфирного вещания давать разрешение на использование ее передачи означает разрешение на осуществление следующих действий: -передавать в эфир ее передачу другой организацией эфирного вещания; -сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю; -записывать передачу; -воспроизводить запись передачи; -сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом; -распространять среди публики записи передачи или экземпляры записи передачи посредством продажи, проката или иной передачи права собственности; это право, за исключением права на прокат, прекращается в отношении записи передачи или экземпляров записи передачи, которые с разрешения организации эфирного вещания были введены на территории Республики Беларусь в гражданский оборот посредством продажи или иной передачи права собственности; право на прокат сохраняется за организацией эфирного вещания независимо от принадлежности права собственности на запись передачи или ее экземпляры.

Права, предусмотренные Законом в отношении организации эфирного или кабельного вещания, действуют в течение 50 лет с момента осуществления передачи в эфир или по кабелю соответственно.

7. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными прав а ми

Коллективное управление - это осуществление авторского права и смежных прав организациями, действующими в интересах и от имени правообладателей.

Такими сферами, в которых пользователи одновременно используют большое количество охраняемых авторским правом произведений являются телевидение и радиовещание, театральная и концертная деятельность, публичное исполнение произведений на дискотеках и т.п.

Решением проблемы является создание специализированных организаций, представляющих интересы авторов, исполнителей, иных обладателей авторского права и смежных прав в отношениях с лицами, использующими их произведения, исполнения и фонограммы. Деятельность по управлению авторскими и смежными правами базируется на общих принципах, поэтому сказанное в отношении управления правами авторов применимо также в отношении управления правами исполнителей и производителей фонограмм.

Деятельность организаций по коллективному управлению состоит в том, что они заключают с авторами или иными обладателями авторских прав договоры, по которым принимают на себя обязательства управлять их правами; от своего имени заключают договоры с лицами, использующими произведения авторов, правами которых они управляют; собирают и распределяют авторское вознаграждение; защищают права авторов в суде.

Несколько общих принципов, не зависящих от национальных особенностей, на которых строится работа по управлению авторскими правами на коллективной основе.

1) организации по коллективному управлению действуют на основании полномочий, предоставленных на договорной основе самими обладателями авторских прав, а также зарубежными авторско-правовыми организациями.

2) наиболее распространенной является форма негосударственной некоммерческой организации, создаваемой самими авторами, подконтрольной и подотчетной им. Это позволяет не только избежать вмешательства государства в частную сферу, но и позволяет авторам непосредственно влиять на работу организации, управляющей их правами.

3) общим правилом является недопущение конкуренции этих организаций в целях предотвращения возможного ущерба интересам авторов. Существование нескольких организаций, управляющих правами одной категории авторов, может привести к тому, что один пользователь должен будет выплачивать вознаграждение нескольким организациям, что, в свою очередь, не только создаст сложности для определения размера вознаграждения, выплачиваемого каждой из организаций, но и условия для того, что вынужденно конкурирующие организации по коллективному управлению будут снижать ставки авторского вознаграждения.

4) деятельность организаций по коллективному управлению подлежит специальному регулированию со стороны государства - законодательство определяет особый порядок создания таких организаций, а также предусматривает меры контроля за их деятельностью. Помимо контроля государство может также выполнять функции арбитра, разрешая споры между организациями по коллективному управлению и ассоциациями пользователей о тарифах, по которым должно выплачиваться авторское вознаграждение.

В результате организация, управляющая авторскими правами на коллективной основе, представляет собой субъект права со специальной правоспособностью, основными функциями которой являются заключение договоров с авторами и иными правообладателями на управление их правами, согласование с пользователями размеров авторского вознаграждения и заключение договоров на право использования находящихся в управлении произведений, сбор авторского вознаграждения, распределение его между авторами, оказание авторам юридической помощи, защита их интересов в суде и т.п.

В Республике Беларусь вопросы деятельности организаций, управляющих авторскими и смежными правами, законодательно не урегулированы. Закон «Об авторском праве и смежных правах» содержит отсылку на иное законодательство, которое должно определять порядок создания и деятельности таких организаций. Основным нормативным актом, который можно отнести к этому иному законодательству, является постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8.05.1997 г. № 452 «Об управлении имущественными правами авторов на коллективной основе и минимальных ставках авторского вознаграждения за использование некоторых видов произведений литературы и искусства». Согласно п.1 постановления осуществление и охрана имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе отнесены к исключительной компетенции Государственного комитета по науке и технологиям.

С 2002 г. по 2006 г. функции по управлению имущественными авторскими правами осуществляло республиканское унитарное предприятие «РУПИС», переименованное в 2005 г. в РУП «БелАТ». В декабре 2006 г. принято решение о присоединении этого предприятия к Национальному центру интеллектуальной собственности и возложении обязанностей по осуществлению коллективного управления непосредственно на этот центр.

8. Понятие изобретения. Объекты изобретения. Условия патентоспосо б ности изобретения

Изобретение по своей сути является техническим решением любой задачи, возникающей в практической деятельности человека. При этом совершенно не обязательно, чтобы сама решаемая при помощи изобретения задача относилась к области техники; значение имеет именно технический способ ее решения. Поэтому при помощи изобретения может решаться любая практическая задача в области промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, однако исключительно техническими, а не экономическими, организационными или иными средствами.

Объектами изобретения Закон называет продукт и способ. Для целей Закона «продукт» означает предмет как результат человеческого труда, «способ» - процесс, прием или метод выполнения взаимосвязанных действий над объектом (объектами), а также применение процесса, приема, метода или продукта по определенному назначению.

Однако более распространенным является более подробная классификация объектов изобретения, которая включает: - устройство; - способ; - вещество; - биотехнологический продукт; - применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по новому назначению.

Устройства как объектам изобретения - это конструкции и изделия: машины, аппараты, приборы, оборудование, инструмент, детали машин, мебель, посуда, обувь, одежда и т.д. Признаком, характеризующим устройство как объект изобретения, является наличие конструктивного элемента (элементов).

Способ - процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом (объектами), необходимых для достижения поставленной цели. Это технологический процесс, способ получения веществ, способ лечения заболеваний людей, животных, способ профилактики или диагностики заболеваний и т.д. Признаком, характеризующим способ как объект изобретения, является наличие действия над материальным объектом или совокупности действий.

Вещество - индивидуальные соединения. К ним также условно отнесены химические соединения, в том числе высокомолекулярные, композиции (составы, смеси, сплавы), продукты ядерного превращения. К веществам, в частности, относятся: материалы для изготовления предметов, сооружений, употребляемые для покрытий, изоляции, амортизации, используемые в качестве проводников энергии; лечебные, косметические, пищевые вкусовые вещества. Признаком, характеризующим вещество как объект изобретения, является качественный (инградиентный) состав.

Биотехнологический продукт - это индивидуальные штаммы микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению - так называемые переносные изобретения. Они направлены на удовлетворение новых потребностей, которые не учитывались ни самим изобретателем, ни специалистами, работающими в данной области техники. Характерным признаком данного объекта изобретения является выявление новых возможностей и свойств, присущих известному объекту, позволяющие использовать его по новому назначению в ином, не известном ранее качестве.

На изобретение может быть выдан патент, если оно одновременно удовлетворяет следующим требованиям: - является новым; - имеет изобретательский уровень; - промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. К изобретениям предъявляется требование мировой новизны.

Сведения, составляющие уровень техники, должны быть общедоступными, т.е. содержаться в источнике, с которым любое лицо имеет возможность ознакомиться свободно. Существует три способа раскрытия сведений об изобретении: опубликование в письменной или иной осязаемой форме, устное описание и раскрытие через использование.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются сведения, которые не относятся к категории общеизвестных. При условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели и запатентованные в Республике Беларусь изобретения и полезные модели.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Иными словами, такое решение для специалиста соответствующей отрасли не должно быть очевидным, оно не возникло бы у него, если бы его попросили найти решение данной проблемы. При отсутствии новизны проверка изобретательского уровня не производится.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

В соответствии со ст.2 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» не считаются изобретениями: -открытия, а также научные теории и математические методы; -решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; -планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, проведения игр или осуществления деловой деятельности, а также алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин; -простое представление информации.

Часть из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности охраняются в качестве иных объектов права интеллектуальной собственности, другие являются принципиально неохраноспособными.

Названные объекты и виды деятельности не считаются изобретениями только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается лишь этих объектов и видов деятельности как таковых.

9. Понятие полезной модели. Условия патентоспособности поле з ной модели

Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым (ст. 3 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»)

Полезная модель - это техническое решение. Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого при помощи полезной модели технического результата.

Полезная модель близка к изобретению. Различие между этими объектами состоит в том, что полезной моделью может быть только устройство. Кроме того, в отношении полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня, следовательно уровень технологического прогресса технического решения, признаваемого полезной моделью, существенно ниже, чем соответствующий уровень в случае изобретения.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не является частью уровня техники. Уровень техники включает любые сведения об устройствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их открытом применении в Республике Беларусь. При установлении новизны полезной модели в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Республике Беларусь изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Не признаются полезными моделями: -решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; -решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

10. Понятие промышленного образца и условия его патентоспосо б ности

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»).

Исторически охрана оригинального внешнего вида промышленных изделий выделилась в самостоятельный правовой институт, существующий наряду с институтом авторского права. Многие из дизайнерских решений, определяющих внешний вид изделия, являются произведениями прикладного искусства и в этом качестве охраняются авторским правом. Однако традиционная для авторского права автоматическая охрана результата творческой деятельности в меньшей степени устраивает производителя, поскольку допускает споры об авторстве либо о том, является ли дизайн товара произведением прикладного искусства; производителю товара нужен инструмент, который бы надежно гарантировал защиту выпускаемого им изделия от копирования конкурентами.

С этой точки зрения более эффективной представляется охрана внешнего вида товара в качестве промышленного образца, патент на который не только подтверждает приоритет (первенство), но и обеспечивает исключительное право патентообладателя на использование образца. Цель правовой охраны промышленных образцов обуславливает содержание права на него, - обладатель патента получает монопольное право на изготовление и распространение изделий, содержащих защищенный патентом образец. На практике в качестве промышленных образцов чаще всего защищается дизайн моделей одежды и обуви, бытовой техники, оформление вино-водочной продукции и ряда других товаров

Традиционно промышленные образцы подразделяют на объемные (модели), плоскостные (рисунки) и их сочетания.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он отвечает двум условиям: - является новым; - является оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами не отозванные заявки на промышленные образцы, а также запатентованные в Республике Беларусь промышленные образцы.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

К общедоступным сведениям, учитываемым при определении новизны промышленного образца, относятся сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть сообщено законным путем.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. Условие оригинальности промышленного образца выполняет по существу ту же роль, что и требование изобретательского уровня при признании технического решения изобретением.

Не признаются промышленными образцами: - решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия; -решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; - объекты архитектуры (в том числе промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям), кроме малых архитектурных форм; - печатная продукция как таковая; - объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ.

11. Понятие и условия патентоспособности сорта раст е ния

В самом общем виде селекционное достижение можно определить как результат целенаправленной деятельности человека по изменению биологических характеристик конкретных групп объектов живой природы. Результат деятельности по изменению биологических объекта живой природы будет являться селекционным, если он является продуктом эволюции, направляемой человеком. Если интересующий человека результат получен не эволюционным, а технологическим путем, с использованием достижений генной инженерии, такой результат не является селекционным достижением, а должен охраняться как биотехнологический продукт - объект изобретения.

Селекционными достижениями могут быть сорта растений и породы животных. Однако в настоящее время законодательство Республики Беларусь предусматривает охрану только сортов растений.

Сорт - это группа растений, которая определяется признаками, характеризующими данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним признаком. Сорт может быть представлен несколькими растениями, одним растением либо одной или несколькими частями растения при условии, что такая часть или части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта (ст.1 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений»).

Сорту растения предоставляется правовая охрана, если он обладает новизной, отличимостью, однородностью и стабильностью.

Сорт считается новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента на сорт посадочный или плодовый материал этого сорта не продавался либо не передавался иным образом селекционером или его правопреемником или с их разрешения другими лицами для использования на территории Республики Беларусь ранее чем за один год до даты подачи заявки, а на территории любого иного государства - ранее чем за четыре года до даты подачи заявки. Новизну сорта порочит только одно обстоятельство - продажа или передача посадочного или плодового сорта другим лицам для использования. Сведения о сорте растения, опубликованные в открытых источниках, в том числе и до даты подачи заявки, не учитываются при определении новизны сорта.

Сорт считается отличимым, если он явно отличается от любого другого сорта, существование которого к моменту подачи заявки является общеизвестным. Общеизвестность может быть установлена: в отношении сорта, который стал частью общеизвестного уровня знаний в результате его производства, воспроизводства, доведения до посевных кондиций в целях размножения, хранения для вышеперечисленных целей; в отношении сорта, который предлагался к продаже, продавался, вывозился или ввозился.

Сорт считается общеизвестным, если заявка на выдачу охранного документа на него была подана в любой стране при условии, что по этой заявке выдан патент, предоставлено право селекционера или какая-либо схожая форма охраны либо сорт включен в официальный реестр сортов растений.

Сорт считается однородным, если с учетом особенностей его размножения растения этого сорта достаточно однородны по своим признакам.

Сорт считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в конце каждого цикла размножения (в случае особого цикла размножения).

Основные признаки, позволяющие определить характерные и отличительные особенности сорта (морфологические и (или) физиологические и другие), во всех случаях должны поддаваться точному описанию.

12. Правовая охрана т опологий интегральных микросхем

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной схемы и связей между ними (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем»).

Интегральная микросхема - это микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие. Однако объектом правовой охраны является сама топологическая схема.

Разработка топологии требует значительных интеллектуальных усилий, затрат времени и материальных ресурсов. Поэтому результат труда разработчиков микросхемы нуждается в правовой охране, защищающей топологию от копирования конкурентами.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию, т.е. созданную в результате творческой деятельности автора. При этом топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. Одним из доказательств отсутствия оригинальности может служить общеизвестность топологии разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы на дату ее издания. Топология, состоящая из элементов, общеизвестных разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы, охраняется только в том случае, если совокупность таких элементов в целом является оригинальной.

Правовая охрана топологии в Республике Беларусь предоставляется на основании ее регистрации в патентном органе. Право на топологию охраняется государством и удостоверяется свидетельством. Свидетельство на топологию удостоверяет авторство, приоритет топологии и исключительное право на ее использование. Объем правовой охраны, предоставляемой топологии, определяется совокупностью ее элементов и связей, представленных в депонируемых материалах.

Исключительное право на использование топологии действует в течение 10 лет. При этом особенностью определения срока действия данного права является то, что началом срока его действия является либо дата первого использования топологии, либо дата регистрации топологии в патентном органе, в зависимости от того, какая из указанных дат имела место раньше.

Авторство в отношении изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения презюмируется. При подаче заявки на получение патента не требуется документально подтверждать авторство в отношении заявляемого решения или селекционного достижения. Лицо, указанное автором в выданном патенте, считается таковым, пока этот патент не будет оспорен и другое лицо не докажет свое авторство.

Если объект права промышленной собственности создан совместным творческим трудом нескольких граждан, то все они признаются авторами (т. е. соавторами). Порядок пользования правами на такой объект определяется соглашением между соавторами. Не признаются соавторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание любого объекта права промышленной собственности, оказавшие автору или соавторам только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на соответствующий объект права промышленной собственности и его использованию.

Не признаются соавторами должностные лица, которые содействовали автору в силу того, что они руководят организацией и поэтому выполняют различные мероприятия, способствовавшие созданию объектов права промышленной собственности. Не порождает соавторства и высказанная идея, не содержащая возможного решения задачи и его описания.

*Патентообладателем является юридическое или физическое лицо, на имя которого зарегистрирован патент.

Патентообладателем лицо может стать несколькими способами: получить патент, приобрести патент у другого лица или получить патент в порядке правопреемства. Поэтому основания для обладания патентом можно подразделить на первоначальные и производные.

Патентное законодательство определяет круг лиц, которые могут стать первоначальными патентообладателями. В соответствии со ст. 4 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» право на получение патента принадлежит: - автору (соавторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца; - физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора изобретения, полезной модели, промышленного образца, в определенных Законом случаях случаях; - физическому и (или) юридическому лицу или нескольким физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором (соавторами) в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца; - правопреемнику (правопреемникам) указанных выше лиц.

В соответствии со ст. 5 Закона «О патентах на сорта растений» патент на сорт растения выдается: -автору (авторам) сорта; -гражданину (гражданам) или юридическому лицу (лицам), которые указаны автором (авторами) в заявке или в заявлении, поданном в патентное ведомство до момента регистрации сорта, при наличии договора; -наследнику автора сорта.

14. Понятие патента. Объем правовой охраны, обеспечиваемой патентом на изобретение, поле з ную модель, промышленный образец, сорт растения. Формула изобретения и полезной м о дели

Патент - это выдаваемый уполномоченным государственным органом документ, подтверждающий предоставление правовой охраны объекту промышленной собственности.

Патент выполняет 3 основные функции: - удостоверяет авторство; - удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения; - удостоверяет исключительное право на их использование.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему.

Формула изобретения (полезной модели) - логическое описание изобретения (полезной модели) совокупностью всех их существенных признаков.

Формула является ключевым элементом в определении правовой охраны, обеспечиваемой патентом. Она представляет собой логическое понятие, объективно соответствующее техническому решению задачи. Формула выполняет одновременно две функции: техническую и правовую.

Техническая функция выражается в том, что по формуле определяют сущность изобретения (полезной модели) и на ее основе осуществляют запатентованное техническое решение.

Правовая функция состоит в том, что формула определяет объем защищаемых прав. Именно по формуле определяют факт использования изобретения или полезной модели, устанавливают факт нарушения патента, а также определяют патентную чистоту продукции или технологии.

По своей структуре формула сможет быть однозвенной и многозвенной. Однозвенная формула применяется для характеристики одного объекта изобретения (полезной модели) и не имеет развития и уточнения применительно к частным случаям выполнения или использования этого объекта. Она состоит из одного независимого пункта, имеющего самостоятельное правовое значение. Многозвенная формула применяется для характеристики одного объекта изобретения (полезной модели) и имеет развитие и уточнение существенных признаков решения применительно к частным случаям его применения или использования.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на графических изображениях изделия (макета, рисунка). Изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если в нем содержатся все существенные признаки запатентованного промышленного образца и оно зрительно не отличается от него.

Исключительное право, обеспечиваемое патентом на сорт растения, означает, что производство или воспроизводство (размножение), доведение до посевных кондиций в целях размножения, предложение к продаже, продажа или другие виды сбыта, вывоз и ввоз, а также хранение для перечисленных целей посадочного материала охраняемого сорта требуют разрешения патентообладателя.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на сорт растения, определяется официальным описанием сорта, зарегистрированным в Реестре охраняемых сортов. Официальное описание содержит морфологические, физиологические и другие характеристики сорта, на основании которых выдан патент; и которые определяются уполномоченной организацией по испытанию и охране сортов растений.

15. Процедура выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышле н ный образец, сорт растения

При выдаче патентов на разные объекты промышленной собственности в Республике Беларусь используются разные принципы. Выдача патентов на изобретения осуществляется по системе с отсроченной экспертизой заявки. Патенты на полезные модели и промышленные образцы выдаются по явочной процедуре. Выдача патентов на сорта растений осуществляется по проверочной процедуре.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, и содержать: -заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения; -описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления изобретения; - формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; - чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; -реферат.

Подобные документы

    Общее понятие культурной индустрии как отрасли народного хозяйства. Нормативно-правовая база охраны интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. Состояние правовых гарантий в области авторских и смежных прав.

    контрольная работа , добавлен 21.12.2012

    Понятие, субъекты и объекты авторского права. Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права). Субъекты смежных прав. Защита авторских и смежных прав. Прекращение, изменение правоотношений.

    реферат , добавлен 02.08.2008

    Типы, виды и форма авторского договора. Права и обязанности сторон и их ответственность. Сущность издательского и постановочного договора. Объекты смежных прав. Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания.

    реферат , добавлен 02.11.2010

    Роль культурных прав и свобод в поддержании человеческого достоинства. Характеристика нарушений авторского права. Уровень пиратства на рынке аудиопродукции. Понятие контрафактных произведений и фонограмм. Пиратство в сфере интеллектуальной собственности.

    контрольная работа , добавлен 12.12.2010

    Всемирная конвенция по авторскому праву. Главные особенности объектов авторских и смежных прав. Женевская конвенция об охране фонограмм. Брюссельская конвенция по правам вещателей. Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности.

    реферат , добавлен 20.02.2015

    Понятие и элементы товарной марки и товарного знака, их классификация. Особенности защиты интеллектуальной собственности по российскому законодательству. Ответственность за нарушения прав в области отношений, связанных с интеллектуальной собственностью.

    курсовая работа , добавлен 16.01.2015

    Понятие авторского и смежных прав. Рассмотрение особенностей субъектов права интеллектуальной собственности. Основные характеристики использования знака охраны авторства. Пример решения задачи о способах наследования недвижимости по праву представления.

    контрольная работа , добавлен 10.04.2015

    Характеристика объектов интеллектуального права. Идейные обоснования интеллектуальной собственности как элемента информационного общества. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Международная защита интеллектуальной собственности.

    лекция , добавлен 15.11.2016

    Объекты смежных прав. Права производителей записей, порядок признания. Международная охрана смежных прав. Римская конвенция. Охрана имущественных и неимущественных прав исполнителей и производителей фонограмм. Срок действия прав. Знак правовой охраны.

    презентация , добавлен 04.02.2016

    Характеристика преступлений, которые посягают на интеллектуальную собственность. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Признаки объектов интеллектуальной собственности. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав.

Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к временам Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты творческого труда, признается его собственностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими.

Понятие "интеллектуальная собственность" было впервые введено в международные правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности (однако уже в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в аналогичном значении употреблялся термин "результаты интеллектуального творчества").

В соответствии со ст. 2 этой Конвенции понятие интеллектуальной собственности включает в себя все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Таким образом, основу интеллектуальной собственности составляют авторское и патентное право, однако они не исчерпывают это понятие, поскольку сюда же относится право на промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, ноу-хау, знаки обслуживания.

Термин "интеллектуальная собственность" применяется в правовой доктрине развитых стран и в международно-правовых соглашениях, однако внутреннее законодательство большинства зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что процессы умственной деятельности сами по себе находятся за пределами регулирования правом. Результаты же такой деятельности, имеющие элементы творчества, становятся объектами правового воздействия (результатами творческой деятельности в области техники являются новые понятия, технические решения, формы изделий, в области литературы и искусства - новые образы и т.д.). Общим для всех объектов такого рода является то, что они имеют идеальную природу, т. е. нематериальны, однако могут быть воплощены в физические (материальные) предметы, которые обладают определенной экономической ценностью. Поэтому сторонники использования термина "интеллектуальная собственность" подчеркивают, что речь идет о собственности особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального характера, так как объектами права собственности владельцев патентов, субъектов авторского права и товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи. Надо иметь в виду, что традиционное право собственности коррелируется с материальным характером объектов этого права, тогда как интеллектуальная собственность оперирует понятием исключительных прав в отношении неких нематериальных объектов.


Под исключительными правами понимаются только имущественные права. Сам термин "исключительное право" пришел из Средневековья, когда отдельным лицам в исключение из общего правила предоставлялись некие определенные права. Исключительное право - это абсолютное право на нематериальный объект. Исключительные права выполняют для нематериальных объектов ту же функцию, что и право собственности для материальных объектов, хотя этим и не исчерпываются. Обладатель права интеллектуальной собственности имеет исключительные полномочия по использованию соответствующего объекта в течение определенного срока, установленного государством. При этом интеллектуальную собственность следует отличать от так называемой промышленной собственности, которая, будучи составной частью первой, характеризуется тем, что ее объекты находят применение в производственной деятельности (изобретения, промышленные образцы и т.д.).

Понятие "промышленная собственность" было впервые введено в текст ст. 1 Парижской конвенции об охране промышленной собственности на Гаагской конференции 1925 г. Предшествующие тексты Парижской конвенции хотя и перечисляли многочисленные объекты промышленной собственности, однако не раскрывали самого понятия. Для объектов права промышленной собственности характерно наличие территориального принципа охраны, который заключается в том, что исключительное право на такой объект действует только в пределах того государства, где это право было получено. Исключительное право на объекты промышленной собственности основывается на специальном охранном документе, выданном компетентным органом (как правило, это патентное ведомство).

Необходимость специальной регистрации для объектов промышленной собственности обусловлена тем, что в отличие от произведений, охраняемых авторским правом, для которых преобладающее значение имеет форма выражения, для первых важнее содержание. Если форма произведения уникальна и, по общему правилу, не может быть воспроизведена другим лицом, то объекты промышленной собственности могут быть созданы независимо друг от друга несколькими лицами. В связи с этим необходимо наличие регистрационной системы, которая удостоверит первенство создателя.

Первые зафиксированные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности относились к произведениям, охраняемым авторским правом (Статут королевы Великобритании и Ирландии Анны Стюарт 1710 г., предоставивший автору опубликованного произведения исключительное право разрешать его переиздание в течение 21 года с момента вступления Статута в силу. Для неопубликованных произведений срок действия исключительного права составлял 14 лет с правом его возобновления на последующие 14 лет при жизни автора. Согласно Статуту незаконная перепечатка книг наказывалась уничтожением неправомерно напечатанных экземпляров и штрафом. Охранялись согласно Статуту только книги, и в нем ничего не говорилось о других произведениях. Непременным условием принятия произведения под охрану являлась его регистрация в реестре компании книгоиздателей).

В России права авторов произведений, изобретений и иных видов интеллектуальных прав рассматривались в качестве разновидности права собственности еще в XIX в. Однако сам термин "интеллектуальная собственность" вошел в законодательство в 1990 г. при принятии Закона "О собственности в РСФСР".

В настоящее время наша страна вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из условий членства в котором является соблюдение положений, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

В настоящее время понятие интеллектуальной собственности получило конституционное закрепление. Так, ст. 44 Конституции РФ хотя и не раскрывает его содержания, но гласит, что "интеллектуальная собственность охраняется законом". В ст. 71 Конституции сказано, что правовое регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации.

В массиве действующего законодательства РФ, посвященного интеллектуальной собственности, следует упомянуть прежде всего ГК РФ. Статья 128 ГК РФ среди объектов гражданских прав называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким лицам совместно. В случаях, предусмотренных законом, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут принадлежать разным лицам (например, патент на одно и то же изобретение может выдаваться нескольким лицам, если они подали заявку в один и тот же день).

Автором результата творческой деятельности может быть только физическое лицо, чьим творческим трудом создан этот результат. Таким образом, лица, которые оказали автору результата творчества только техническую или организационную помощь, не могут рассматриваться в качестве авторов.

В результате самого факта создания творческого результата (иногда после удостоверения этого факта компетентным государственным органом, например, при изобретении) у создателя возникает ряд личных неимущественных прав, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Важнейшим из этих прав считается право авторства (т.е. право считаться создателем данного творческого результата). После признания права авторства у создателя возникает исключительное право на результат творчества (отдельные изъятия могут быть установлены законом).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, охраняемый без его государственной регистрации, принадлежит гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу независимо от того, на какой территории это право первоначально возникло. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица обладают исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности, если оно первоначально возникло в Российской Федерации, а также в случае, когда признание исключительного права предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Что касается исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие государственной регистрации, и средств индивидуализации, то они возникают на равных началах у российских, иностранных граждан, юридических лиц и лиц без гражданства при обязательном условии их государственной регистрации в соответствующем органе Российской Федерации. Вместе с тем в виде исключения из общего правила регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в международной организации является основанием для признания исключительного права на такой результат или такое средство в Российской Федерации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

По общему правилу, исключительное право на результат творчества первоначально возникает у его автора. Речь идет об исключительном праве на использование этого результата (в основном в коммерческих целях). В случаях, прямо предусмотренных законодательством, исключительное право на результат творческой деятельности может возникнуть не у автора, а у другого лица (например, на изобретение или произведение науки, литературы, искусства, созданные в порядке выполнения служебного задания). Таким образом, закон подчеркивает, что автор является приоритетной фигурой для признания его субъектом права на созданный им объект творческой деятельности.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежат в соответствии с законом регистрации, договоры о передаче прав на такие результаты или средства, о предоставлении права использования таких результатов или средств, а также переход таких прав без договора подлежат государственной регистрации.

В случаях, предусмотренных законодательством, распоряжение исключительным правом на средство индивидуализации может быть запрещено или ограничено. Так, передача права на товарный знак по договору другому лицу не допускается, если такая передача может породить заблуждение относительно товара (работы, услуги) или его изготовителя (производителя).